Договор уступки товарного знака – необходимый минимум

Уступка («продажа») товарного знака может стать отличным выходом в ситуации, когда компания желает сэкономить время и силы и приобрести уже раскрученный бренд, или, наоборот, избавиться от ненужного средства индивидуализации. Заключая соответствующий договор, необходимо помнить о следующем.

Важным требованием, предъявляемым к договорам уступки товарного знака (договорам отчуждения исключительного права) является их обязательная регистрация в Роспатенте. Это связано с тем, что товарный знак, уступаемый или приобретаемый, также должен пройти процедуру государственной регистрации. Все зарегистрированные товарные знаки внесены в государственный реестр, где указывается, наряду с другими сведениями, и правообладатель данного объекта интеллектуальной собственности. Соответственно, в реестре отмечаются и любые действия, производимые с товарным знаком, в том числе и переход исключительного права другому лицу. Процедура регистрации занимает в среднем 2-3 месяца и сопровождается уплатой государственных пошлин.

По общему правилу исключительное право по договору уступки товарного знака переходит в момент его регистрации, именно поэтому крайне важным является соблюдение всех установленных требований, как к содержанию подобных соглашений, так и к процедуре регистрации.

Прежде всего, важно запомнить, что договор уступки товарного знака нельзя заключать устно, письменная форма является обязательной. Последствия отступления от этого правила весьма печальные – несоблюдение письменной формы ведет к признанию договора недействительным.

Нужно ли упоминать в тексте соглашения о сумме сделки? Зачастую этот вопрос довольно актуален, поскольку не всегда стороны хотят раскрывать финансовые стороны регистрирующему органу. Следует обратить внимание, что если в договоре не будет указано, что выплата вознаграждения не происходит, такой он автоматически считается возмездным. Тонкий нюанс в данном случае состоит в том, что если в  возмездный договор не включено  условие о цене (размере вознаграждения или порядке выплаты такого вознаграждения), то такой договор будет считаться незаключенным.

Таковы лишь основные особенности договора уступки товарного знака. Безусловно, что заключение и регистрация таких договоров имеют целый ряд более тонких нюансов, от соблюдения которых напрямую зависит успешность уступки товарного знака.

Русславбанк готов отстаивать в суде право на эксклюзивное владение товарным знаком «Контакт»

Русславбанк подал исковое заявление о преждевременном снятии правовой защиты с товарного знака «Контакт» в классе предоставления финансовых услуг. Свои требования кредитная организация обосновывает тем, что владеющая правами на бренд «Контакт» научно-производственная фирма с таким же названием, имеющая саратовскую регистрацию, работает в сфере теплоснабжения и не ведет деятельности, предусмотренной 36 классом международной классификации товаров и услуг.

Представители ответчика от каких-либо комментариев воздерживаются, только напоминают: правомерность использования спорного бренда была законным образом оформлена ими еще в 1995 году. Случаи, когда товарный знак регистрируется сразу по нескольким, в том числе и непрофильным сегментам деятельности, не являются редкостью в практике Роспатента.

Банком уже предпринималась год назад попытка регистрации прав на использование бренда «Контакт». Она завершилась отказом Роспатента по причине существования других обладателей соответствующих прав. Состоявшийся в декабре 2013 года суд вынес решение об остановке защиты по 36-му классу МКТУ в отношении знака, используемого выпускающей клей «Контакт» фирмой «Росэл».

Необходимость получения прав на бренд возникла у Русславбанка после решения акционерного собрания в 2012 году об активном развитии розничного сегмента под торговым знаком Contact, ставшим известным на финансовом рынке с появления в 1999 году одноименной платежной системы. Русславбанк планирует продвигать свои бизнесы: занимающую третье место после «Золотой короны» и UNIStream систему денежных переводов Contact с оборотом в 160-170 миллиардов рублей в год и розничное подразделение, работающее с физлицами — «Contact Банк». По итогам прошедшего года произошло увеличение кредитного портфеля организации в два с половиной раза, до 18 миллиардов рублей, зафиксировано двукратное увеличение объема вкладов, теперь они превышают 13 миллиардов.

Бесплатная проверка товарного знака

Промышленный образец Европейского союза

Промышленные образцы вместе с полезными моделями и изобретениями являются объектами патентно-правовой охраны. Что же представляет собой такой результат интеллектуальной деятельности как промышленный образец? Как определяет ГК РФ, — это внешний вид изделия, создаваемого промышленным способом. Во многих странах синонимом нашему институту «промышленного образца» является такое понятие как «дизайн». Соответственно, патент на промышленный образец в иных странах это ни что иное как «патент на дизайн», то есть, на то или иное дизайнерское решение внешнего вида изделия.

Не секрет, что зачастую именно от оформления товара зависит его популярность у покупателей. В разработку формы, этикетки и иных элементов дизайна производители вкладывают огромные средства. А удачный и раскрученный дизайн того или иного товара, нередко, привлекает к себе внимание не только потенциальных потребителей, но и, так называемых, пиратов.

Как можно обезопасить себя и защитить свою продукцию от незаконного заимствования? Прежде всего, это государственная регистрация внешнего вида изделия в качестве именно промышленного образца. Функции государственной регистрации промышленных образцов осуществляет в нашей стране Роспатент. Однако, нужно иметь в виду, что патентно-правовая охрана носит территориальный характер. Таким образом, патент (охранный документ) на промышленный образец в РФ позволяет говорить о том, что соответствующее дизайнерское решение будет охраняться именно на территории России.

Что делать в том случае, если распространение продукции предполагается в иных странах Европы или во всем Евросоюзе? Выходом в данной ситуации может стать получение Европейского патента на промышленный образец (промышленный образец Сообщества). Немаловажно, что для получения патента на промышленный образец Сообщества нет необходимости оформлять и подавать заявки в каждую отдельную страну, достаточно оформить и подать единую централизованную заявку в европейское патентное ведомство. Язык подачи заявки – любой из 11 официальных языков Сообщества. Возможна подача заявки сразу на группу промобразцов, что позволит сократить размер уплачиваемых пошлин. По поданным заявкам проводится формальная экспертиза без экспертизы по существу. Если формальная экспертиза завершилась успешно, информация о промобразце публикуется в официальном бюллетене.

Нужно обратить внимание на то, что, если заявитель не является гражданином страны, входящей в ЕС, заявку необходимо подавать через аттестованного патентного поверенного.

Промышленные образцы: статистика и факты

Промышленный образец – это объект патентных прав, государственная регистрация которых осуществляется Роспатентом.

Стоит отметить, что на начало 2013 года в Российской Федерации было зарегистрировано 22630 патентов на промышленные образцы. Количество патентов, выданных с 2008 года можно увидеть на следующей диаграмме:

Что касается заявок, то статистика по ним выглядит следующим образом: 2008 г. – 4711 заявок, 2009 г. – 3740, 2010 г. – 3997, 2011 г. – 4197, 2012 г. – 4640. При этом более половины заявок поданы иностранными заявителями.

Однако далеко не все заявленные решения получают правовую охрану. Условия, которым должно соответствовать заявленное решение, определяет статья 1352 Гражданского кодекса. Кроме того, законодательство устанавливает перечень объектов, которые не смогут получить статус промышленного образца. К их числу относятся:

— решения, характеристики которых обусловлены только технической стороной того или иного изделия,

— архитектурные объекты (исключение составляют малые формы), стационарные сооружения, например, гидротехнические, промышленные,

— предметы (объекты), состоящие их газообразных, жидких, сыпучих и тому подобных веществ, имеющие неустойчивую, непостоянную форму.

После государственной регистрации заявитель получает патент на промышленный образец. Срок от подачи заявки до вынесения по ней решения чаще всего составляет 12 месяцев. В том случае, если в заявочных материалах присутствуют какие-либо неточности, данный срок может увеличиться за счет направления запросов экспертизой Роспатента, как на стадии формальной экспертизы, так и на стадии экспертизы по существу рассмотрения поданной заявки.

Итак, охранный документ на промышленный образец получен, в течение какого срока он действует? В нашей стране этот срок составляет 15 лет с возможностью продления, но не больше чем на десятилетний период. Как видно, охрана на такой объект интеллектуальной собственности, как промышленный образец, предоставляется на период до 25 лет. В странах, входящих в ЕС, охрана промышленным образцам предоставляется через такой механизм, как «дизайн Сообщества». Официальная регистрация таких промышленных образцов действует до 25 лет. В Соединенных штатах промышленные образцы охраняются «патентами на дизайн», которые действуют 14 лет.

Преимущества регистрации программ для ЭВМ

Регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте не является обязательной и осуществляется по желанию автора. Основанием для такой регистрации является заявление, которое должно быть составлено по определенной форме. Любые регистрационные действия, как правило, сопровождаются оплатой той или иной пошлины, кроме того, необходимо будет подготовить комплект определенных документов в строгом соответствии с установленными требованиями. Все это потребует как материальных, так и временных затрат.

Стоит ли в таком случае регистрировать программы для ЭВМ или можно использовать их без всякой регистрации? Ответ на этот вопрос не вызывает никаких сомнений. Безусловно, стоит регистрировать подобные программы и вот почему.

Прежде всего, регистрируя программу для ЭВМ, ее автор (разработчик) фиксирует свои исключительные права на программу.

Наличие государственного документа (Свидетельства на программу ЭВМ), подтверждающего принадлежность исключительных прав, значительно облегчит передачу прав на данный объект интеллектуальной собственности (например, при продаже или при предоставлении лицензии).

Включение программ для ЭВМ в государственный реестр позволит защитить права и интересы авторов при возникновении различных конфликтов, в том числе в суде. Например, в случае возникновения спора относительно даты создания программы, Свидетельство выступит подтверждающим документом. То есть в первую очередь судом будут приняты во внимание сведения, содержащиеся в Свидетельстве, после чего последуют все необходимые экспертизы (при необходимости).

Свидетельство, несомненно, повысит надежность программного продукта и репутацию его авторов в глазах потенциальных покупателей, заказчиков и инвесторов.

Зарегистрированная программа для ЭВМ представляет собой нематериальный актив, который можно внести на баланс предприятия, в уставной капитал юридических лиц.

Наличие государственного Свидетельства играет немаловажную роль и при проведении мероприятий, направленных, на борьбу с пиратством в сфере использования различного программного обеспечения.

Официальный документ, подтверждающий наличие исключительных прав, будет незаменим и при участии в конкурсах, выставках, тендерах.

Все ли программы для ЭВМ можно зарегистрировать? Как ни странно, далеко не все. Так, не получится зарегистрировать программы, включающие сведения, представляющие собой государственную тайну. Более того, лицо, подавшее заявление в Роспатент (виновное в разглашении сведений, составляющих государственную тайну), может быть привлечено к ответственности по ст. 283 Уголовного кодекса.

Дизайн: как бороться с плагиатом?

Что может быть общего у небольшого ателье по пошиву штор, кондитерской фабрики и многомиллиардной IT-корпорации? Проблемы с конкурентами, которые, не гнушаясь славой подражателей, копируют их удачные дизайн-разработки. В качестве защиты от интеллектуального воровства закон предлагает три инструмента: охрану произведения в режиме объекта авторских прав, регистрацию товарного знака и/или промышленного образца. Вот только что из этого выбрать, чтобы наверняка?

Самый простой способ защитить дизайн – не делать ничего. В режиме авторских прав охрана возникает уже в силу фиксации произведения в объективной форме, будь то фигурка на торте, глыба льда или салфетка из ресторана. Конечно, чтобы упростить возможные судебные процедуры, лучше заранее позаботиться о доказательствах, заверив у нотариуса подпись и дату ее предъявления непосредственно на вашей салфетке или, как в случае с глыбой, на фотографии. Но этим список дел точно ограничится.

Регистрация патента на промышленный образец (ПО) потребует значительно больших усилий. Зато во время слушаний вам не придется доказывать творческий характер произведения и существование его объективной формы на определенную дату. Факт нарушения здесь определяется предельно просто: если нарушающее изделие повторяет все признаки, обозначенные в вашем патенте, — оно есть. Именно так компания Apple в 2012 году отсудила у Samsung $1,049 млрд за копирование фирменного стиля iPhone. В общей сложности суд тогда рассмотрел свыше 30 претензий, в которых было упомянуто еще большее число патентов, описывающих самые разные аспекты функционирования устройства и даже такие, казалось бы, пустяковые, как расположение значков на главном экране и зум с двойным касанием.

В России запатентовать можно любое изделие устойчивой формы: шоколадную плитку, обувную подошву, журнальный столик, упаковку или те же компьютерные иконки. При этом регистрация дизайна в качестве промышленного образца не отменит его охрану как произведения искусства.

Даже там, где речь идет об этикетке или логотипе, патент на промышленный образец по целому ряду критериев оказывается решением более выгодным, нежели регистрация товарного знака: он дешевле, позволяет включить в одну заявку схожие объекты одного назначения, не облагается НДС и не ограничивает объем правовой охраны набором определенных товаров или услуг. Охрана ПО не прекращается по причине его неиспользования или при введении товара в оборот на территории стран Таможенного союза. Кроме того, судебная практика в отношении данного инструмента менее обширна, а значит, участие судебного эксперта в процессе, вероятнее всего, не потребуется.

Остается единственное «но»: объем охраны ПО, согласно российскому законодательству, определяется не только изображениями (фотографиями) изделия, но и словесным перечнем его существенных признаков. А нарушением суд признает только ту копию, которая будет содержать все без исключения признаки из этого перечня. В остальных случаях наказания не последует.

И все же на всякого мудреца довольно простоты. Что делать? Подаем заявку на патент, получаем решение о его выдаче и, не откладывая, приносим в Роспатент выделенную заявку. Тем временем патент по первоначальной вступает в силу. Конкурент, как это заведено, выкидывает из патентного перечня один из признаков и триумфально выходит на рынок с «новинкой». Вы же в ответ выбрасываете аналогичный признак из выделенной заявки (на данном этапе можно подать дополнительные выделенные заявки, чтобы повторять этот трюк по мере необходимости) и получаете еще один патент, который, как ни странно, начинает действовать с момента подачи первоначальной заявки. Для конкурента это означает одно: все, что нажито было посильным копированием, придется уничтожить.

Бесплатная проверка товарного знака

Комментарий эксперта: лицензии на советские бренды можно выдавать бесплатно

Статья в «Коммерсант FM» с комментарием Дмитрия Марканова: 

Исторические производители товаров под известными советскими брендами независимо от того, кому принадлежит на них право, могут получить возможность выпускать одноименную продукцию. С таким предложением выступили члены Совета федерации. Эксперты отчасти инициативу одобряют, но предупреждают и о возможных нежелательных последствиях.

Сенаторы встали на защиту советских брендов. 15 членов Совета федерации подготовили законопроект, в котором предлагается выдавать бесплатную лицензию историческим производителям товаров. Инициатива касается таких брендов, как шоколад «Аленка», конфеты «Птичье молоко», водка «Столичная», сыр «Дружба» и других. Как отмечают авторы документа, в 90-е годы многие из советских брендов были зарегистрированы в качестве товарных знаков, причем они достались тем, кто был первым.

С 2008 года правообладатели начали требовать компенсации с тех, кто производит продукты без права на бренд. Среди нарушителей оказались даже создатели известных марок. Такая ситуация крайне несправедлива, уверен официальный патентный поверенный Евгений Злотников.

«Несправедлива ситуация, когда предприятия в течение десятилетий выпускали продукцию под этим обозначением, и вдруг с какого-то момента лишились этого права. Предприятие, зарегистрировавшее на себя торговую марку первым, использовало заслугу не только свою, но и всех предприятий, которые работали под этим брендом. В свое время стандарты этих брендов утверждались министерствами, — подчеркнул он.
Вообще, спорен вопрос, могут ли быть эти обозначения товарными знаками. Советские бренды, скорее, ассоциируются не с конкретным производителем, а с определенным набором качеств продукта».

В документе Совфеда уточняется, что российское юридическое лицо, которое до даты регистрации товарного знака, но не позже октября 1992 года, производило продукцию под известным товарным знаком или сходным с ним до степени смешения, может и дальше использовать это обозначение на условиях безвозмездной простой лицензии. Эта инициатива позволит разрешать споры без потерь для одной из сторон, отметил начальник судебного отдела компании Patentus Дмитрий Марканов.

«Могут быть сложности с реализацией или доказательством того, что лицо действительно работало на рынке до 1992 года. Плюс компании же ликвидируются, закрываются, у них меняются собственники. Но, в любом случае, сама идея хорошая, потому что она позволяет снять сейчас довольно острые противоречия по большому числу кондитерских брендов, которые достались определенным лицам, а другие компании, может быть, благодаря которым продукция популярна в регионах, не имеют возможности ее производить, — заметил он. — Идея бесплатной лицензии положительная, она не влечет аннулирования знака, передела рынка, лишения крупных игроков прав, которые они получили: они у них остаются».

Эту идею нельзя рассматривать всерьез, ведь производитель товара под конкретным брендом должен отвечать за его качество. Так считает исполнительный директор содружества «РусБренд» Алексей Поповичев.

«Эта инициатива вредная. Она, скорее, нанесет непоправимый ущерб тем советским товарным знакам, которые сейчас успешно развиваются и становятся все более популярными среди российских и даже международных производителей. Бренд не может существовать без хозяина, который должен следить за качеством продукции, разрабатывать маркетинговые стратегии, способствовать его популяризации.

Когда у бренда много хозяев, начинает „гулять“ качество, каждый пытается снизить себестоимость, на рынке появляется огромное количество товаров, обладающих абсолютно разными потребительскими свойствами, но имеющих одинаковое название», — подчеркнул Поповичев.

Летом прошлого года депутаты Законодательного собрания Приморья тоже предлагали встать на защиту исторических производителей продукции под советскими брендами. Парламентарии выступили за возвращение в Гражданский кодекс термина «коллективная собственность». Однако в Госдуме законопроект не нашел поддержки.

Яна Лубнина

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/2400291

Бесплатная проверка товарного знака

Российские новости в сфере защиты авторских прав

Вновь внимание владельцев авторских прав приковано к социальным сетям. Так, Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) направила в Министерство культуры список доменов, где размещено более 90 % контрафактной музыки. Лидерами сайтов среди нарушителей авторских прав являются такие сайты как «Одноклассники» и «ВКонтакте». Как полагают представители НФМИ, потери правообладателей от распространения музыкального контрафакта составляют около 70 млн. долларов в год. По мнению правообладателей музыкальных произведений, так называемый антипиратский закон не в полной мере учитывает их интересы, и не способствует пресечению нарушений их авторских прав, в связи с чем нуждается в существенной доработке.

Отметим, что членами федерации музыкальной индустрии являются такие компании, как «Gala Records», «Universal Music»,  «EMI», «Wamer Music».

Споры правообладателей или их представителей с социальными сетями о нарушении авторских прав довольно распространенное явление в наши дни. Примером одного из таких дел является спор между «Студией СОЮЗ» и социальной сетью «ВКонтакте». В частности, представители «Студии СОЮЗ» потребовали возместить 4,5 млн. рублей за незаконное размещение музыки, повлекшее нарушение авторских прав правообладателей. Однако, суд принял сторону социальной сети, отметив в обоснование своего решения, что социальная сеть является только информационным посредником и не является непосредственным распространителем контрафакта.

Продолжается также спор о нарушении авторских прав между сетью «ВКонтакте» и ООО «Никитин Медиа Диджитал Контент», являющимся правообладателем смежных прав на произведения Григория Лепса. Сумма компенсации, затребованная звукозаписывающей компанией, составила 750 тыс. рублей (из расчета по 75 тыс. рублей за одну аудиозапись).

С целью устранения существующих противоречий и пресечения нарушения авторских прав, в РФ планируется создание автоматизированного реестра авторских и смежных прав. Начало работы данного реестра намечено на второй квартал этого года. В настоящее время проходит тендер на разработку и создание электронного реестра авторских и смежных прав. Используя материалы, содержащиеся в реестре, владельцы сайтов смогут сопоставить используемые ими произведения с содержащимися в реестре, тем самым, выявить пиратский контент и принять меры для прекращения нарушения авторских прав. Кроме того, будет проще найти координаты правообладателей аудио и видео произведений (или их представителей).

Бесплатная проверка товарного знака

Международные новости в сфере защиты авторских прав

В последнее время образ легендарного сыщика Шерлока Холмса не сходит с телевизионных экранов. Интересный, загадочный образ, созданный англичанином Артуром Конан Дойлем,  привлекает и режиссеров, и зрителей. В связи с этим становится интересным решение суда штата Иллинойс, согласно которому наследники знаменитого писателя лишаются авторских прав на данный литературный персонаж. Таким образом, великий Шерлок Холмс становится общественным достоянием. Напомним, что авторские права принадлежали родственникам А. Конан Дойля и Фонду его наследия. Таким образом, теперь использование образа сыщика возможно без обязательной выплаты вознаграждения наследникам писателя. Примечательно, что поводом для самого судебного разбирательства стало обвинение наследников в нарушении их прав одним из писателей, создавшем отличную от общепринятой историю о Шерлоке Холмсе.

При рассмотрении следующего случая на ум приходит ставшим крылатым выражение «закон суров, но это закон». Так, использование Пентагоном программного обеспечения, повлекшее нарушение авторских прав правообладателей, закончилось выплатой значительного штрафа в размере 50 млн. долларов. В частности, были закуплены программы, помогающие проложить и выбрать менее опасные пути передвижения военных в случаях возникновения  вооруженных конфликтов. При закупке программного обеспечения речь шла о 500-х компьютерах, однако программы были установлены на большем числе компьютеров, а именно – на 9000 машин. Компания, являющаяся владельцем прав на указанные программы, инициировала судебное разбирательство, предметом которого было нарушение авторских прав. Причем, первоначально убытки были оценены, ни много ни мало, в 224 млн. долларов.

В Канаде назначена рекордная компенсация за нарушение авторских прав – более 10 млн. канадских долларов. К ее выплате был приговорен администратор сайтов, содержащих ссылки на другие сайты с незаконно размещенными видеофайлами мультфильмов «Гриффины» и «Симпсоны». Сайты с ссылками на пиратский контент посетили более 85 млн. человек. И, хотя на сайтах, находились только ссылки, а не сами видеофайлы, это не остановило суд в своем решении. Обвинителям удалось убедить суд, что цели администратора сайтов носили коммерческий характер, и факт нарушения авторских прав имеет место.

Бесплатная проверка товарного знака

Интеллектуальная собственность – новый драйвер экономики страны?

По мнению специалистов Минэкономразвития РФ, инвестиционная активность бизнеса и рост конкурентоспособности – главные рычаги стимулирования роста отечественной экономики. Но и то, и другое невозможно без развития института интеллектуальной собственности. В связи с этим в начале 2014 года Правительством РФ будет принято Постановление, регламентирующее поощрение работников за разработку «служебного изобретения».

В частности, предусмотрено, что уже в 2014 году рационализаторы и изобретатели, работающие в государственных или муниципальных организациях, будут получать денежное вознаграждение за разработку промышленных образов и полезных моделей. Размер вознаграждения (в случае, если изобретение было сделано в процессе выполнения работником его основных трудовых обязанностей) составит от 20% до 30% от заработной платы. В то же время правообладателем изобретения будет являться работодатель.

По мнению представителей Российской государственной академии интеллектуальной собственности и Минобрнауки РФ, эти выплаты мотивируют работников и положительно скажутся на развитии института интеллектуальной собственности. Впрочем, некоторые эксперты считают, что не каждое изобретение достойно вознаграждения – вначале нужно оценить, насколько ценным оно является и может ли использоваться в бизнес-процессах.

Принятие Постановления стало возможно в связи с изменениями, которые были внесены в прошлом году в VI часть Гражданского кодекса РФ, регламентирующую права на результаты интеллектуальной деятельности. Благодаря этим поправкам государственные органы страны получили право определять сроки и порядок выплат за промышленные образцы, изобретения и полезные модели, тогда как ранее работодатели не особо стремились вознаграждать изобретателей.

Бесплатная проверка товарного знака

Рейтинг инновационных регионов России: лидеры определены

По данным исследований Российской академии народного хозяйства, межрегиональной «Ассоциации инновационных регионов России» и государственной службы при Президенте РФ, самым инновационным городом в нашей стране является северная столица – Санкт-Петербург. Всего в «Рейтинге инновационных регионов России для целей мониторинга и управления», который был представлен на суд общественности в декабре 2013 года, учитывались показатели 83 регионов страны.

Инновационность регионов можно ранжировать по-разному: учитывая число научных учреждений или студентов вузов и ссузов на душу населения, подсчитывая количество регистраций товарных знаков, поданных патентных заявок, публикаций в  Web of Science  — все эти данные публикуются Росстатом и Роспатентом. В данном случае авторы исследования учитывали 24 инновационных индикатора, что позволило разделить все регионы страны на четыре группы: «сильные инноваторы», «средне-сильные», «средние» и «средне-слабые». Лидером рейтинга признан Санкт-Петербург, за ним с небольшим отрывом идёт Москва, а затем – Татарстан. Неплохие показатели продемонстрировали Нижегородская и Томская области.

Подобные исследования позволяют определить так называемые «точки роста» экономики регионов; при этом отечественный рынок инноваций в большой степени зависит от государственной поддержки тех или иных инновационных исследований. Санкт-Петербург и Москва уже не впервые занимают верхние строчки рейтинга, что объясняется не только большим количеством вузов (и научно-исследовательских в том числе), действующих в этих городах, но и тем, что здесь открыто максимальное число инновационных производств. Что касается Татарстана, в этой республике реализуется соглашение о сотрудничестве с «Роснано», действует электронный документооборот, и функционируют IT-деревни.

Бесплатная проверка товарного знака

Юридическая ответственность за незаконное использование товарных знаков в Интернете: прецедент создан!

Самовольное «заимствование» товарных знаков известных компаний в Интернете – не редкость. До суда эти «дела» доходят редко, как правило, правообладатель направляет в адрес оппонента претензионное письмо и неправомочная ссылка удаляется. Однако решение, вынесенное арбитражом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конце прошлого года, может стать своего рода прецедентом и спровоцировать возникновение ряда подобных дел.

Истцом в рассматриваемом деле является торговая сеть «Эльдорадо», представители которой выдвинули обвинение в адрес ЗАО «Юлмарт», специализирующегося на продаже бытовой, оргтехники и электроники, и имеющего в своей структуре двадцать девять кибермаркетов. По словам представителей ООО «Эльдорадо», в период с 25 марта по 6 июня 2013 года в глобальной сети была размещена реклама ЗАО «Юлмарт» с незаконным использованием товарных знаков «Эльдорадо» и «Территория низких цен», правообладателем которых является ООО «Эльдорадо». Содержание рекламных блоков гласило:  «Эльдорадо низких цен. «Юлмарт» — территория сервиса». В итоге, по данным ООО «Яндекс», было зафиксировано порядка двух миллионов показов этих рекламных блоков и около 22 тысяч переходов на сайт компании «Юлмарта». В то же время, как следует из данных Роспатента, регистрация товарных знаков «Эльдорадо» и «Территория низких цен», которые являются интеллектуальной собственностью ритейлера, была осуществлена ООО «Эльдорадо».

Решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области было однозначным: использование товарных знаков «Эльдорадо» и «Территория низких цен» ЗАО «Юлмарт» в интернет-рекламе является незаконным, с ответчика в интересах истца должна быть взыскана денежная компенсация в размере 2,5 миллионов рублей. Как позднее заявил директор юридического отдела ООО «Эльдорадо» Павел Осташкин, основная цель, которую преследовал ритейлер, обращаясь в суд, – это признание действий ответчика противозаконными; заработать на компенсации «Эльдорадо» не намеревалось.

Бесплатная проверка товарного знака

Отказ в регистрации товарного знака – смириться нельзя обжаловать. Где ставить запятую?

Регистрации товарного знака – процедура не быстрая, к тому же она сопровождается уплатой определенных государственных пошлин, которые в зависимости от количества классов товаров и услуг могут составить весьма существенную сумму. Кроме того, затраты на регистрацию, как правило, включают и гонорар патентных поверенных. Учитывая все это, бывает не просто смириться с тем, что в регистрации по тем или иным причинам отказано. Однако далеко не всегда полученный отказ становится окончательным и зачастую эту преграду в регистрации товарного знака можно успешно преодолеть или, по крайней мере, попытаться это сделать.

Отказ в регистрации приходит из Роспатента в том случае, если экспертам Роспатента показались неубедительными доводы, изложенные заявителем или его представителем в ответ на «предварительный отказ», полученный по результатам экспертизы товарного знака. Или когда по тем или иным причинам «предварительный отказ» (Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения соответствию законодательства) был вообще оставлен без какого-либо ответа.

Итак, получен отказ. Что делать дальше? Прежде всего, не паниковать. В соответствии с Гражданским законодательством, а именно частью 4 ГК РФ, отказ в регистрации товарного знака можно обжаловать в Палате по патентным спорам. Следует иметь в виду, что установлен определенный срок для подачи возражения на отказное решение Роспатента, а именно: три месяца со дня получения решения об отказе или со дня получения материалов, противопоставленных заявке, запрошенных у Роспатента (запрос должен быть направлен не позднее месяца с момента получения решения об отказе).

Установленный 3-х месячный срок в случае его пропуска может быть восстановлен при наличии ходатайства заявителя, направленного до истечения шести месяцев со дня его окончания. Однако просто ходатайства о восстановлении пропущенного будет недостаточно, в нем следует привести уважительные причины, послужившие основанием для пропуска срока, а также приложить к ходатайству документ, подтверждающий оплату соответствующей пошлины. Такое ходатайство подается в Палату одновременно с самим возражением.

К возражению помимо материалов, прикладываемых в качестве аргументов в защиту регистрации знака, необходимо также приложить и платежный документ, свидетельствующие об оплате пошлины за рассмотрение возражения.

Регистрация программ для ЭВМ – право или обязанность?

В период бурного развития технологий и технического прогресса все большую актуальность приобретают вопросы защиты прав создателей такого результата интеллектуальной деятельности, как программы для ЭВМ.

Интересно, что гражданское законодательство соотносит программы для ЭВМ с объектами авторского права, и права на них охраняются аналогично правам на литературные произведения.

Автором программы для ЭВМ признается физические лицо, непосредственно создавшее конкретную программу. Предусмотрен достаточно длинный срок правовой охраны, предоставляемой владельцу авторских прав. В частности, авторские права на программы для ЭВМ охраняются на протяжении жизни автора, и 70 лет после его смерти. Кроме того, для возникновения прав на программу для ЭВМ не имеет значения была она где-либо обнародована или еще нет. Также, что немаловажно, программы охраняются независимо от каких-либо формальных процедур, например, от сдачи копий на хранение, регистрации и пр.

Однако Гражданский кодекс РФ предусматривает и возможность официальной регистрации. После регистрации автору программы для ЭВМ выдается соответствующее Свидетельство. Автор (правообладатель) может зарегистрировать программу для ЭВМ во время всего срока действия исключительного права на программу. Заявление о регистрации необходимо подавать в Роспатент. Такая регистрация — право, но, ни в коем случае не обязанность автора.

Стоит отметить, что все большее число правообладателей стремятся использовать данную возможность. Красноречивым подтверждением данного факта является и статистика Роспатента. Так, продолжается рост числа заявок на регистрацию программ для ЭВМ — в 2012 году было подано на 14 % заявок больше, чем годом ранее. И если в 2008 Роспатент зарегистрировал 6086 программ для ЭВМ, то в 2012 году уже — 11471. Лидерами по числу поданных заявок являются образовательные учреждения. По географическому признаку лидирует Центральный федеральный округ.

Статистику роста числа регистраций можно увидеть на следующей диаграмме.

 

Если регистрация программ для ЭВМ право, но не обязанность, в чем преимущества такой регистрации и какова ее польза для авторов? Более подробно читайте в нашем следующем материале.

МКТУ – история и факты

МКТУ (Международный классификатор товаров и услуг) представляет собой обширный список товаров и услуг, сформированных в общие группы — классы. Цель создания Международного классификатора – использование единой системы классификации при регистрации товарных знаков. В своей первоначальной редакции МКТУ был утвержден Ницким соглашением, от 15 июня 1957 года, которое подписали государства-участники Ниццкой дипломатической конференции. Мало кто знает, что до утвержденного в 1957 году МКТУ существовала другая Классификация, разработанная еще в 1935 году, и послужившая прообразом современного классификатора.

Однако, жизнь не стоит на месте, постоянно появляются новые товары/группы товаров, разнообразнее становятся услуги. И, безусловно, как любой документ, систематизирующий те или иные проявления человеческой деятельности, международный классификатор должен учитывать эти обстоятельства. Именно поэтому содержание МКТУ, его структура периодически пересматривались и дополнялись новыми товарами и услугами. Вопросами о дополнении и изменении тех или иных позиций классификатора занимается Комитет экспертов, включающий представителей государств, являющихся участниками Ницкого соглашения.

Так, действующая редакция МКТУ является уже 10-й по счету и начала действовать с 1 января 2012 года. Для полноты информации отметим, в каких именно годах происходили крупные изменения в МКТУ – 1963, 1971, 1981, 1983, 1987, 1992, 1996, 2001, 2006. Как видно, обновление классификатора происходило не реже, чем в 10 лет, а иногда и значительно чаще. В последнее время новая редакция МКТУ выходит каждые 5 лет.

Что же поменялось в новой редакции МКТУ? В 10-й редакции классификатора некоторые товары и услуги поменяли свое «место жительства», т.е. были перенесены в другие классы, кроме того, был расширен перечень некоторых услуг и товаров (одежды, медицинских и фармацевтических товаров). Но и, конечно, как практически каждая редакция классификатора, он был дополнен новыми современными товарами, например, такими как «сноуборды», «санки для бобслея», «пончо» и пр.

В действующей редакции МКТУ, как известно, всего 45 классов товаров и услуг. Однако стоит отметить, что количество классов не всегда было таким. Так, 7-я редакция МКТУ содержала только 42 класса.

Можно с уверенностью сказать, что 10-я редакция МКТУ далеко не последняя, и через некоторое время можно ожидать обновленный классификатор, отвечающий требованиям времени.